Ranking WTR 1000
World Trademark Review ha nombrado a Cristina Hernández Martí como profesional recomendado para defensa y litigio en materia de marcas en España. El ranking WTR 1000 destaca que tiene un “profundo conocimiento de la industria de la moda, donde su experiencia en el diseño de estrategias de cartera de marcas e identificación de riesgos potenciales es más que ejemplar”. Ir a WTR ➞
Marcas y libertad de expresión en la legislación de EE.UU. y la UE
Cristina Hernández-Martí Pérez ha publicado recientemente un artículo en la revista European Intellectual Property Review en torno a marcas y libertad de expresión. En este artículo se compara el marco normativo del derecho de marcas estadounidense y europeo en relación con los motivos de prohibición absolutos de registro que son contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Aunque el marco jurídico relativo a la libertad de expresión y a las prohibiciones absolutas no difiere…
El carácter descriptivo de la marca EL CLASICO.
Antecedentes del litigio El17 de febrero de 2017, la Liga Nacional de Fútbol Profesional presentó solicitud de la siguiente marca Internacional ante la EUIPO para la Clase 41 Tras el análisis de la solicitud, esta quedó denegada tanto en primera instancia, como finalmente por decisión de la Sala de Recurso en octubre de 2019 por considerarse que la marca no era distintiva y tenía un carácter descriptivo en relación con los servicios solicitados. En particular, la Sala de Recuso indicó que: El…
Resolución de procedimiento sancionador de la agencia española de protección de datos
Antecedentes En fecha de 9 de mayo de 2019, se interpuso reclamación ante la AEPD, por la cual se denunciaba que el reclamado había enviado correos electrónicos remitiendo mails sin copia oculta, revelando las cuentas de correo a las que se ha remitido publicidad sobre los servicios que presta. Tras realizarse las actuaciones oportunas, la AEPD acordó iniciar procedimiento sancionador al reclamado por la presunta infracción del artículo 5.1.f) del RGPD. Fundamentos de derecho y decisión Los…
El umbral de las subcategorías para probar el uso de la marca. El caso SYRENA.
El 6 de julio de 2010, el Sr. Arkadiusz Kaminski presentó una solicitud de Marca de la Unión Europea, solicitando el registro del signo denominativo SYRENA para los productos de las clases 9, 12 y 28. En 2016, Polfarmex presentó una solicitud de caducidad contra todos los productos cubiertos por la referida marca. El asunto llegó a la Sala de Recursos, donde se consideró que únicamente quedó demostrado el uso para "coches" en la clase 12. En definitiva, consideró que, a pesar de la falta de…
Marcas que inducen a error y la Denominación de Origen Cava. Nueva doctrina jurisprudencial.
Antecedentes del litigio En fecha de 22 de diciembre de 2016 se solicitó la marca española DEEPSEACAVA para vinos espumosos amparados por la denominación de origen cava. El consejo Regulador del Cava presentó oposición contra la presente solicitud la cual fue desestimada por la OEPM. A continuación, esta fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se estimó el recurso presentado por el Consejo Regulador, acordando la denegación de la solicitud en cuestión, por no haber…
El monopolio del signo X. Desestimación de infracción marcaria ante marcas notorias que lo incorporen.
Antecedentes del litigio La entidad Munich SL es titular de diversas marcas nacionales, las cuales contienen una X o aspa como elemento principal. Esta interpuso demanda contra J. Ballvé Sports SL por infracción marcaria, de diseño industrial y acciones de competencia desleal. La demandada se opuso a la demanda alegando que su marca NOX, es una marca notoria en sector de las palas de pádel, las marcas han convivido en el mercado, sin generarse riesgo de confusión. La pala de pádel NOX se limita…
La prohibición de la forma o de la apariencia del producto protegido por una Denominación de Origen Protegida. El consumidor medio y la relevancia del elemento. Caso Morbier.
Antecedentes del litigio La Société Fromagère du Livradois SAS, producía queso “Morbier” sin la mención Denominación de Origen Protegida (DOP) hasta el 11 de julio de 2017. Posteriormente, se sustituyó por la denominación “Montboissié du Haut Livradois”. En agosto de 2013 el Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (en adelante el Syndicat), interpuso demanda contra la mencionada Sociedad por haber cometido actos de competencia desleal y parasitaria al producir y comercializar…
La mala fe y el conocimiento de un tercero de la marca solicitada.
Antecedentes del litigio Las entidades Sedes Holding Anonim Sirketi Türkiye Cumhuriyeti interpusieron demanda contra las entidades Gratis Shops Spain S.L., Rosa Crema S.L., Blanco Limón S.L., y Ezequias (en adelante las demandadas), para que se declarara, entre otras, la existencia de mala fe en el momento de la solicitud de marca nacional, la declaración de nulidad de la marca en cuestión y la declaración de la constitución de actos de competencia desleal en base a los hechos que a…